Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы и перспективы развития судебной системы: Сборник материалов Круглого стола, состоявшегося в Верховном суде Республики Казахстан 27 октября 2009 года. - Астана, 2009

Предыдущая страница

Успешная реализация положений Концепции возможна при эффективной работе судебной системе и соответствующем развитии правовой системы в целом. Трудно обеспечить повышение эффективности работы судов страны без системного подхода к этому вопросу. Необходимо повышение требований к квалификации и нравственным качествам судей, укрепление их статуса на всех уровнях, совершенствование законодательства - как материального, так и процессуального, развитие юридического образования, повышение правовой культуры и правового воспитания населения. Необходимо также совершенствование правовой основы и практической реализации всей цепочки юридической деятельности, связанной с качеством и справедливостью принимаемых судом решений. Мы имеем в виду деятельность дознавателей, следователей, прокуроров, судей, судебных исполнителей и т.д.

Остановимся на некоторых аспектах совершенствования судебной системы и повышения ее эффективности в свете Концепции правовой политики. Кстати, на некоторые из этих вопросов Демократическая партия «Әділет» уже обращала внимание руководства страны в обращении от 13 февраля 2008 г. к Президенту, Правительству и Парламенту РК.

Все еще оставляет желать лучшего качество законодательных актов на казахском языке. Этот вопрос должен быть поставлен на самом высоком уровне, как имеющий государственное значение. Верховный Суд также должен держать этот вопрос в поле зрения и готовить свои рекомендации с учетом судебной практики, как для законодательного органа, так и для судов.

Важное значение для дальнейшего совершенствования правоприменительной и правоохранительной деятельности, осуществления справедливого правосудия имеет постоянная работа над повышением профессионального уровня, правового сознания и правовой культуры работников правоохранительных органов и судов. Необходимо усовершенствовать систему повышения квалификации. Здесь значительные резервы имеются в высших учебных заведениях, профессоров и доцентов которых можно было бы активнее привлекать и для этой работы, чаще проводить совместные мероприятия вузов и Верховного, областных судов по теоретическим и прикладным проблемам развития правовой системы и работы судов. Полезно было бы и шире практиковать преподавательскую деятельность судей, которая помогала бы им находиться в соответствующей «интеллектуальной форме».

В Концепции отмечается, что «перспективы развития судебной системы также связаны с возможностью поэтапного расширения пределов судебного контроля в досудебном производстве». Это важное направление должно быть внимательно изучено и поэтапно последовательно реализовано. Судебная власть - одна из основных ветвей власти и вопросы установления справедливости и правосудия должны вращаться вокруг этой основной оси.

В условиях демократизации, необходимо сделать максимально транспарентной деятельность судебных органов. Концепция ориентирует на то, что «общество заинтересовано в полном, объективном и беспристрастном освещении деятельности судебной власти. В этих целях необходимо повышать уровень открытости и прозрачности судебной системы, в частности, путем предоставления более широкого доступа населения к информации о деятельности судов». Следует создать правовые и организационные основы объективной и независимой оценки степени качества и эффективности функционирования системы правосудия в Казахстане, шире привлекать для этого юридическое сообщество.

Этому должна способствовать и ускоренная информатизация судебных органов, которая отстает от потребностей общества. Электронный суд, как и электронное правительство, откроют новые возможность для совершенствования и демократизации деятельности государственных органов.

Целесообразно расширить полномочия и состав Высшего Судебного Совета с обеспечением строгого и тщательного подхода к его качественному составу, степени профессионализма и морально-этическому уровню каждого из претендентов в члены Высшего Судебного Совета с участием общественности при обсуждении кандидатур в состав Совета. Высший Судебный Совет должен быть автономным учреждением, независимым от влияния государственных и иных структур и руководствоваться в своей деятельности только требованиями Конституции и законодательства Республики Казахстан. В расширение полномочий и состава Высшего судебного совета правомерно наделение его правом заслушивать информацию о состоянии осуществления правосудия, рассмотрения жалоб на решения квалификационной коллегии судей, вопросов реформирования и совершенствования системы правосудия.

Концепция нацеливает на то, что «особое внимание следует уделить прогнозно-аналитическому обеспечению правотворческой деятельности, которая будет основываться на постоянном мониторинге тенденций развития отраслей права и правовых систем, анализе практики применения нормативных правовых актов». Это требует укрепления научной составляющей аппарата судов. Следует изучить вопрос о создании НИИ судебной власти и правосудия при Верховном Суде РК.

Кроме того, можно было бы также предложить:

- Увеличить возраст и стаж работы для занятия судейской должности.

- Устранить разницу в оплате судей в судах разных инстанций.

- Пересмотреть статус и полномочия Комитета судебного администрирования, установив законом передачу в его полномочия не только материально-техническое, но и кадровое обеспечение судов, создавая тем самым возможность для освобождения всех судебных инстанций от участия в различного рода организационных вопросах, не связанных с отправлением правосудия и отвлекающих судей от их основной работы.

- Провести ряд мер по демократизации судебной системы посредством корректировки в законе правил назначения и выборности судей определенных звеньев судебной системы, их отчетности перед органами назначения и избрания и досрочного отзыва.

- Законодательно закрепить ответственность судей за неправосудные действия и решения, повлекшие утрату прав на имущество, материальный и моральный вред. Следует усложнить процедуру отрешения судьи от должности, сделав ее аналогичной судебному разбирательству. Разработать процедуру извещения общественности о мерах и видах взысканий, принятых в отношении судьи и привлечении судьи к ответственности.

- Создать суды биев, избираемых населением регионов, для рассмотрения и разрешения различных несложных и не представляющих повышенный социальный интерес и резонанс дел. Основным назначением таких судов должно быть примирение сторон.

- Признать судебные прецеденты в качестве источника права, использовать на первых порах для распространения прецедентов нормативные постановления Верховного Суда и приложения к нему.

- Расширить полномочия и функции судов с участием присяжных заседателей, предусмотрев при этом возможность рассмотрения не только уголовных, но и гражданских дел.

- Вынести на обсуждение вопрос о создании межобластных окружных судов и передачи им части функций Верховного Суда.

- Внедрить комплекс мер совершенствования исполнительного производства: законодательно закрепив требования к уровню профессиональной подготовки кандидатов на должность судебного исполнителя и повысив их статус с изменением системы материального вознаграждения судебных исполнителей, увеличения штатной численности судебных приставов.

Думаю, эти и другие меры, принятые в системе и сбалансированные между собой, обеспечат реализацию и развитие основных положений Концепции правовой политики, а также будут содействовать повышению эффективности работы судебной системы в целом.

 

 

Балтабаев К.Ж., заведующий сектором отдела стратегических разработок и анализа
Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор

 

Два вектора современной уголовной политики Республики Казахстан
и проблемы её реализации

 

I. В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президентом Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 (далее - Концепция) ставится задача развития уголовного права с учетом двух направлений уголовной политики.

Гуманизация должна касаться главным образом лиц, говорится в Концепции, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также социально уязвимых групп населения - беременных и одиноких женщин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, несовершеннолетних, людей преклонного возраста. Вместе с тем необходимо и впредь проводить жесткую уголовную политику в отношении лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного преследования, а так же при рецидиве преступлений.

Следует отметить, что эти два вектора уголовной политики неизменно отмечаются во всех таких ранее принятых документах. Так, в Государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан, одобренной Постановлением Президента Республики Казахстан от 12 февраля 1994 года № 1569 эта позиция была обозначена следующим образом. Уголовное законодательство, говорилось в ней, должно обеспечить применение:

- строгих мер наказания к лицам, совершающим тяжкие преступления, ранее судимым и упорно не желающим приобщаться к честной жизни;

- мягких мер наказания в отношении лиц, виновных в совершении менее опасных преступлений и способных исправиться без изоляции от общества.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года эта идея была обозначена более подробно. В ней отмечалось, уголовная политика должна развиваться в направлении гуманизации в первую очередь по отношению к лицам, впервые совершившим преступления небольшой и средней тяжести, а также к социально уязвимым группам населения - беременным и одиноким женщинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, несовершеннолетним, людям преклонного возраста. Вместе с тем объективно необходимо ее ужесточение в отношении лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного преследования, а также при рецидиве преступлений. В этой редакции рассматриваемое направление уголовной политики приводится и в последней концепции.

В основе рассматриваемого направления уголовной политики лежит принцип дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания. Суть её заключается в том, что уголовная репрессия не должна носить уравнительный характер. Как нет двух абсолютно идентичных преступлений, а также тождественных их исполнителей, так и не должно быть одномасштабного, усредненного подхода к различным категориям преступлений и преступников. Это достигается благодаря осуществлению принципа дифференциации. Он означает необходимость на законодательном и правоприменительном уровнях разработки и применения, соответственно строгих мер уголовно-правового воздействия к лицам, совершающим тяжкие преступления, опасным и злостным преступникам и сравнительно мягких мер - к лицам, совершающим преступления невысокой степени общественной опасности, ситуативным и случайным преступникам [46].

Как же реализуются эти два вектора уголовной политики в правоприменительной деятельности на практике, и какие существуют уголовно-правовые предпосылки для этого в действующем законодательстве.

Для ответа на этот вопрос, на мой взгляд, необходимо провести самостоятельное большое исследование. Мне же хотелось здесь изложить свое видение этой проблемы на основе анализа применения лишь отдельных норм уголовного права.

Проведенное исследование показывает, что мы усиливаем уголовные репрессии там, где этого делать нельзя и, наоборот, ослабляем её в случаях, когда такая реакция государства необходима.

Нами были изучены приговора по 409 уголовным делам, рассмотренные, Кокшетауским городским судом за первое полугодие 2009 года и Петропавловским городским судом за 2008 и первый квартал 2009 года.

Наш такой выбор обусловлен был тем, что удельный вес преступлений против собственности с 2007 года в общей структуре преступности в стране колеблется в пределах от 49,5% до 53,7%. В 2008 году из всех рассмотренных судами страны уголовных дел, дела против собственности составили 62,2%.

В самой структуре корыстных деяний основную долю составляют кражи. В 2008 году их удельный вес среди корыстных преступлений составил 79,0%.

Изучение материалов практики показали, что суды наиболее часто к лицам, совершившим кражу применяли ст.67 (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим) и ст.63 (Условное осуждение). Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим было применено к 208 лицам из числа 409 осужденных, что составило 50,8%. Осуждены условно были 66 человек из 409 осужденных или 16,1%. Таким образом, к 66, 9% осужденным за кражу в указанный период были применены освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим или условное осуждение.

В большинстве случаев, стоимость похищенного имущества не представляет большой ценности. Изучение материалов судебной практики показало, что в 22,7% случаев по изученным уголовным делам, предметами преступления были сотовые телефоны. Кокшетауским городским судом были рассмотрены уголовные дела по ст.174 УК РК в отношении гр-на М. и А., первый из которых, при неправомерном завладении автомобилем похитил из неё мусульманские четки. Второй, находясь в чужой квартире, похитил из неё музыкальный плеер, стоимостью - 4 000 тенге. К ним судом была применена ст.67. Из содержания ст.67 видно, что данная мера применима к лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести. Условное осуждение, как правило, также применяется к лицам, совершившим не тяжкое и особо тяжкое преступление.

Таких примеров, когда возбуждаются уголовные дела по пустяковому правонарушению, и затем рассматриваются судами - множество. Но, на все это тратится время и материальные средства.

Невольно приходится констатировать - во всех этих случаях правоохранительные органы работают неэффективно. Создается видимость серьезной работы по борьбе с преступностью. Кроме того, большое количество граждан вовлекается в орбиту преступного мира, происходит криминализация населения.

Причиной такой ситуации, по моему мнению, является несовершенство отдельных положений уголовного законодательства.

Норма ч.2 ст. 9 УК РК, позволяет правоохранительным органам не привлекать к уголовной ответственности лиц за правонарушения, «хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».

Тому, что суды не применяют в случаях с кражами указанную норму ч.2 ст.9 УК мешает, на наш взгляд, неудачная редакция нормы, которая завершается словами « …то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству». Представляется, что между начальным содержанием нормы ч.2 и её приведенным здесь окончанием имеется противоречие. Получается, что правонарушение может быть признано малозначительным лишь при отсутствии вреда. Но любое правонарушение причиняет вред, если нет вреда, то и нет правонарушения. Необходимо внести соответствующие законодательные коррективы в приведенное окончание нормы ч.2 ст.9 УК.

Одной из причин частого применения ст.63 и ст.67 при краже является, на мой взгляд, отсутствие альтернативных санкций в частях 2 и 3 ст.175 УК РК. Санкции этих норм предусматривают лишь лишение свободы. Между тем, ч.1 ст.175 УК кроме лишения свободы предусматривает штраф, общественные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест. Возникает вопрос, почему бы ни указать некоторые из этих наказаний в частях 2 и 3 ст.175 УК. Изучение судебной практики показывает, что кражи, ответственность за которые предусмотрена в ч.2 ст.175 УК не столь опасны, чтобы карать за них только лишь лишением свободы. Кражи в большинстве случаев и совершаются группой лиц, неоднократно, либо с незаконным проникновением в жилое, служебное либо производственное помещение либо хранилище.

Удельный вес хищений и в их числе изученных краж свидетельствует о том, что уголовное законодательство все ещё остается репрессивным. Анализ состава осужденных показывает, что свыше 70% осужденных являясь трудоспособными, не работали и не учились. В числе таких лиц очень высок уровень криминализации и составляет свыше трети всех осуждавшихся лиц.

 

Некоторые характеристики осужденных в Республике Казахстан за 1998-2007 годы

 

Признаки

осужденных

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

трудоспособные

не работавшие и не учившиеся

37950

65%

46577

70,2%

56757

72,8%

52613

74,2%

46698

72,0%

36477

72,6%

30667

73,4%

28470

74,1%

23999

73,7%

26162

73,7%

из них ранее

судимые

13381

35,3%

17954

27,1%

21271

37,5%

20821

39,6%

18442

39,5%

15307

42,0%

13357

43,6%

12146

31,6%

10165

31,2%

9786

27,6%

учащиеся

2242

3,8%

2719

4,1%

3463

4,4%

3882

5,5%

4349

6,7%

2727

5,4%

2473

5,9

2306

6,0%

2018

6,2%

2180

6,1%

 

Представляется, что в условиях формирования классических рыночных отношений уголовное законодательство должно быть скорректировано. Ведь действующее уголовное право рассчитано на стабильные социально-экономические условия жизни общества и государства и реализация её положений в новых условиях усиливает её репрессивное начало.

Все эти процессы требуют анализа и дальнейшей гуманизации уголовной политики.

II. Анализ статистических данных за последние 10 лет о практике применения судами наказаний свидетельствует о широком применении лишения свободы. Так, если в 1998 году удельный вес лишения свободы в структуре назначаемых наказаний составлял 45,3%, то в 2006 году эта цифра равнялась 57,6%, в 2007 - 46,6% а в 2008 г. - 47,2% (Таблица № 1)

Обобщение практики назначения судами наказания в виде лишения свободы за преступления небольшой и средней тяжести в 2003 году Верховным Судом Республики Казахстан показало, что за эти деяния в 30,3% случаях суды назначают лишение свободы. Это означает, что численность «тюремного населения» постоянно рекрутируется судами. Проведенная компания по сокращению осужденных дала определенный результат и Казахстан, по некоторым данным, продвинулся на 23 место в мире среди других государств по индексу заключенных в стране[47]. Но это не должно успокаивать нас при таком частом применении лишения свободы. Изложенная выше ситуация в судах по частому применению лишения свободы создается действующим законодательством и это не позволяет в полной мере реализовать гуманистическое направление уголовной политики.

Если мы сейчас взглянем на «лестницу наказаний» приведенную в ст.39 УК РК, то сможем убедиться в том, что судам очень трудно выбрать альтернативное лишению свободы наказание. При выборе наказания между лишением свободы и другим каким-либо наказанием, суд может в настоящее время прибегнуть только лишь к исправительным работам. Наказания, расположенные в промежутке между ними могут быть применены не всегда, так как ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части являются специальными видами наказания. Даже при самом большом желании не назначать лишение свободы суды вынуждены прибегнуть к этой мере, потому что по обстоятельствам дела и личности осуждаемого никак нельзя порой назначить исправительные работы, к тому же эта мера может быть определена только к работающим лицам. Статистические данные о составе осужденных за последние 10 лет свидетельствуют о том, что большинство осужденных на момент совершения преступления не работали и не учились. Так, если в 1998 году удельный вес таких лиц среди всех осужденных составлял 65%, то в 2007 году этот показатель был равен - 73,7%.

Таким образом, сейчас очень остро стоит вопрос об альтернативах лишению свободы. Если не решить эту проблему, то успехи Казахстана по сокращению «тюремного населения» могут быть временными.

В соответствии со ст. 58 УК РФ в колонии-поселения направляются осужденные за преступления, совершенные за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, осужденные к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы. С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного этим лицам суд может назначить отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения.

Сравнение норм УК РК и РФ показывает, что у судей России возможности направления в колонии-поселения более широкие, чем у их коллег из Казахстана. По УК РК в колонии-поселения могут направляться лишь лица совершившие преступление по неосторожности. Следует отметить, что в первоначальной редакции ч.4 ст. 48 УК РК в колонии могли направляться лишь осужденные за преступления, совершенные по неосторожности к лишению свободы на срок не свыше семи лет. Законом от 9 декабря 2004 года данный вид учреждения может быть назначен для всех совершивших преступление по неосторожности независимо от срока назначенного наказания в виде лишения свободы.

Ещё при прежней редакции ограничения свободы делались предложения по её трансформации и отбыванию этого наказания в колониях-поселениях [48]. Законодатель в отношении ограничения свободы поступил совершенно иначе.

В сложившейся ситуации, можно было бы, на мой взгляд, пересмотреть отношение к колониям-поселениям. Действительно, как отмечается в литературе, отбывание наказания в колонии-поселении трудно назвать лишением свободы в привычном её понимании [49]. Согласно ч. 1 ст. 48 УК РК основным признаком лишения свободы является изоляцию от общества. Между тем, осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны и находятся под надзором администрации, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне учреждения, но в пределах административно-территориального образования, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. В ст. 125 УИК РК указаны и другие права этих лиц, которые свидетельствуют о существенном различии их статуса от положения осужденных к лишению свободы. Поэтому, на мой взгляд, следовало бы отбывание наказания в колонии-поселении выделить в самостоятельный вид наказания. Раньше предлагалось объединить эту меру с ограничением свободы и назвать её также - ограничение свободы. В настоящее время, с учетом уже внесенных изменений в законодательство, предлагаемый новый вид наказания можно было бы назвать «пенитенциарный надзор» или же «криминальный контроль» или ещё каким-то образом, чтобы по названию было видно, что это отдельный самостоятельный вид наказания.

Сразу бы можно было подумать о вариантах назначения этого вида наказания в отношении лиц, впервые совершившим умышленные преступления небольшой и средней тяжести, как это было в прежнем законодательстве [50] и как этот вопрос решен в УК РФ (ст. 58 УК).

Предлагаемая новелла позволила бы сразу решить две проблемы: во-первых, определить альтернативу лишению свободы, во-вторых, сократить численность «тюремного населения», т.к. такие лица не считались бы осуждаемыми к лишению свободы.

Ш. Необходимо обратить внимание на институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (далее - УДО) в действующем законодательстве. Рассматриваемый вид освобождения от отбывания наказания не применяется лишь к трем категориям лиц, тем к которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования, совершившим в период отбывания наказания умышленное преступление, а также ранее условно-досрочно освобождавшимся. Это означает, что УДО применимо к лицам, совершившим тяжкие, особо тяжкие преступления, при опасном, особо опасном рецидиве. Насколько оправдана такая позиция законодателя.

Рассматриваемый вопрос должен, на наш взгляд, решаться с учетом практики применения УДО у нас в стране, опыта других стран, состояния криминогенной ситуации в стране.

Ниже мы приводим данные о применении УДО в отношении ранее судимых, так как только по этим лицам имеются статистические данные в Комитете по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (таблица № 2).

Анализ статистических данных за последние 10 лет об освобождении из мест лишения свободы ранее судимых свидетельствует о том, что удельный вес условно-досрочно освобожденных по отношению к освобожденным по истечению срока наказания постоянно рос. В 1998 году удельный вес лиц освобожденных за отбытием наказания из числа ранее судимых составлял 49,0% от общего числа освобожденных этой категории, условно-досрочно-освобожденных - 12,3%, по амнистии и другим основаниям - 10,5%. Такое положение, когда количество освобожденных, за отбытием наказания, превалировало над числом условно-досрочно освобожденных, сохранялось до 2002 года. Начиная, с 2003 года, наблюдается обратная картина, удельный вес лиц условно-досрочно освобожденных доходит до 32,7%, а освобожденных по отбытии наказания 27,5%. Такая картина объясняется тем, что законом Республики Казахстан от 21 декабря 2002 г., были сокращены фактические сроки отбытия лишения свободы, позволяющие применение условно-досрочное освобождение.

В 2007 году, картина освобождения ранее судимых была следующей:

- условно-досрочно - 3469 человек (9,8%);

- амнистии и другим основаниям - 369 человек (1,0%);

- за отбытием наказания - 1408 человек (4,0%).

Таким образом, ранее судимые к лишению в Казахстане, освобождаются в 2,4 раза чаще условно-досрочно, чем на основании отбытия наказания.

По статистическим данным Комитета правовой статистике и специальным учетам прокуратуры г. Алматы в 2007 году к лишению свободы и исправительным работам были привлечены 2113 лиц, При этом УДО определено за совершение 716 тяжких деяний, 393 - за преступления средней тяжести, 79 - небольшой тяжести. При осуждении к ограничению свободы УДО было применено к 68 лицам. Из них к 42 - за преступление средней тяжести, 26 - за преступление небольшой тяжести [51].

Аналогичные данные за 2007 год по городу Астане следующие: всего к лишению свободы и исправительным работам были осуждены 556 человек, Условно-досрочное осуждение применено за совершение 163 тяжких деяний, 194 случаях, - за преступления средней тяжести, 62 - небольшой тяжести [52].

Позиция уголовного законодательства других государств по этому вопросу разная, но, тем не менее, круг лиц к которым не может применяться УДО, кроме Российской Федерации, шире. Условно-досрочное освобождение не применяется в России лишь к лицам, совершившим в период отбывания пожизненного лишения свободы нового тяжкого или особо тяжкого преступления. Данное положение УК РФ вызывает критические замечания ученых России. Они считают, что лиц совершивших особо тяжкие преступления надо лишить права на условно-досрочное освобождение, исходя из исключительной тяжести содеянного и высокой вероятности рецидива с их стороны [53]. На наш взгляд, с таким мнением трудно не согласиться.

В статье 69 УК Кыргызской Республики установлен запрет на применение условно-досрочного освобождения к лицам, признанным особо опасными рецидивистами, и к лицам, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы.

В ст. 73 УК Республики Узбекистан применение условно-досрочного освобождения ещё более сужено. Оно не применимо к особо опасным рецидивистам и к лицам, которым смертная казнь была заменена в порядке помилования лишением свободы, осужденным за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении потерпевшего, заведомо для виновного, не достигшего 14 лет, преступления против Республики Узбекистан, мира и безопасности человечества, организацию преступного сообщества, контрабанду ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании, а равно наркотических средств или психотропных веществ в размерах, превышающих небольшой.

В ч.7 ст. 76 УК Таджикистана также предусмотрен широкий перечень ограничений применения условно-досрочного освобождения от наказания. Оно неприменимо к следующим категориям осужденных:

1) к осужденным, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы;

2) к осужденным, совершившим преступление при особо опасном рецидиве;

3) к организаторам, участникам организованной группы лиц или преступного сообщества (преступной организации);

4) к лицам, осужденным за преступления против мира и безопасности человечества.

Криминогенная ситуация в стране относительно стабильная если верить официальной статистике. В то же время, наблюдается рост совершения некоторых тяжких преступлений, например, по сравнению с 1998 годом к 2007 году увеличилось число осужденных за умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, вымогательство.

Подводя итог изучению вопроса об условно-досрочном освобождении можно сделать вывод о том, что следует пересмотреть круг лиц, к которым оно может применяться. Действующее законодательство и практика её применения не позволяют выполнять охранительные функции уголовного законодательства, не в полной мере достигаются такие цели наказания как восстановление социальной справедливости, специального и общего предупреждения преступлений.

Необходимо расширить круг лиц, к которым он не должен применяться и отнести к ним лиц, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления, при опасном и особо опасном рецидиве.

Правильно ориентируясь на гуманизацию уголовной политики нельзя впадать в другую крайность и ослаблять уголовно-правовые средства борьбы с тяжкими, особо тяжкими преступлениями и опасными преступниками.

Во время работы над этим материалом обратил внимание на опубликованную 3 февраля 2009 г. в «Юридической газете» статью «Преступления могло не быть». Автор возглавляет отдел СМИ ДВД Восточно-Казахстанской области. В статье описывается зверское преступление педофила в отношении подростка. Виновный в этом преступлении трижды ранее судимый, в том числе за аналогичное преступление в 2004 году в октябре 2008 года был освобожден условно-досрочно. В этой же статье приводится другой пример о совершении изнасилования 11-летней девочки лицом, условно-досрочно освобожденным. Как выяснилось, ранее виновный также осуждался за аналогичное преступление и был условно-досрочно освобожден. Автор статьи, как и все лица которым стало известно об этих преступлениях, задаются вопросом: кому нужна такая гуманизация?[54]

Следует подвергнуть критическому анализу и институт условного осуждения. Как известно, согласно ч.8 ст.63 УК РК условное осуждение не применяется к лицам при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.

Изучение практики применения условного осуждения судами Республики Казахстан свидетельствуют о широком применении этой меры при назначении наказаний. Если в 1998 году удельный вес применения условного осуждения по отношению ко всем осужденным составлял 2,0%, то в 2007 году он составлял 38,5%. Это означает, что применение этой меры судами за указанный период выросло более чем в 19 раз.

По статистическим данным Комитета правовой статистике и специальным учетам прокуратуры г. Алматы в 2007 году к лишению свободы и исправительным работам были привлечены 2113 лиц, из которых 1188 лицам были назначены условное осуждение, что составляет 56,2% от общего числа осужденных.

 

 

Жетписбаева Б. А., профессор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Модернизация судебного образования в Казахстане

 

В Концепции правовой политики Казахстана на период с 2010 по 2020 годы в специальном разделе актуализирована проблема правового образования, повышения интеллектуального потенциала страны, юридической грамотности среди государственных служащих. Согласно Концепции, в контексте указанного времени следует принять меры по выполнению ряда задач, в числе которых расширение объемов и повышение качества правовой пропаганды среди населения через средства массовой информации и интернет-ресурсы, активизация научных исследований по актуальным проблемам законодательства и правоприменения и др. «Одним из вопросов, тесно связанных с мероприятиями организационного характера, - подчеркивается в Концепции, - являются вопросы юридического образования. Обществу и государству нужны юридические кадры новой формации, патриотично настроенные и ориентированные на защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. Именно такой подход должен лежать в основе системы юридического образования»1.

Действительно, современная действительность диктует нам необходимость правовой грамотности во всех сферах жизнедеятельности и в первую очередь глубокой образованности судейского корпуса республики. Особенно ясно такая необходимость проявилась в процессе реформирования и создания новой модели национального правосудия. Как следствие во весь рост встала проблема формирования высокопрофессионального судейского состава страны. Как известно, в Конституции РК, а также в Конституционном Законе РК «О судебной системе и статусе судей», был закреплен особый статус судей, нашедший свое выражение в их независимости, несменяемости и неприкосновенности. Однако обладая свободой вершить суд, как того велит совесть и критерии правосудия, судья не может быть свободен от ответственности отправлять правосудие в высшей степени квалифицированно и компетентно. Поэтому профессиональная подготовка и образование судей с первых дней реформ явилась одной из насущных и приоритетных задач государства.

Проблема совершенствования кадровой политики, строгого подхода к формированию судейского корпуса страны стимулировала государство к поискам адекватных методов подготовки новой генерации судей, нацеленной к исполнению своих обязанностей с должным на то профессионализмом. В связи с этим Верховным судом РК была разработана Стратегия судебного образования в Республике Казахстан на 2009-2011 годы, в спектре задач которой - организация непрерывного судебного образования судей и служащих органов, обеспечивающих деятельность судебной системы (сюда входят судебные приставы, секретари судебных заседаний, судебные исполнители, сотрудники Аппарата судов). Непрерывность же специализированного судебного образования, как показала практика, позволяет достигнуть «высочайших стандартов в сфере судебной компетентности, этики, профессионализма, независимости и прозрачности судебной системы»2.

В настоящее время в сфере образования в республике происходят значительные изменения, вызванные стремлением Казахстана реализовать рекомендации Болонской конвенции об унификации высшего образования в Европе, принятой в 1999 г., стать полноправным участником Болонского процесса. Позитивизм внедрения болонских принципов и их перспективность в казахстанских условиях получит свое выражение в повышении в будущем конкурентоспособности казахстанских образовательных услуг, признании уровня квалификации наших ученых и преподавателей, конвертируемости полученных в наших вузах дипломов в международном пространстве и т.д. Поэтому Казахстан активнее становится на «рельсы» перехода от традиционной системы образования к европейской, имеющей трехзвенную структуру: бакалавриат - магистратура - докторантура (PhD), построенную на кредитной технологии обучения. Считая, что европейская система образования является в настоящее время наиболее эффективной и оптимальной, разработчики Стратегии утверждают, что и в области судебного образования необходимо придерживаться данного курса. Эта установка должна привести к созданию значительно усовершенствованной модели судебной системы, которая будет представлена поколением судей, получивших образование, соответствующее мировым стандартам.