+7 (727) 2222-101
 
Ответы на вопросы
Семейное и наследственное право
Вопрос от: Байболова Жанбота

Наследодателю было вынесено решение акима о выделении земельного участка от 1993 года. Решение, вынесенное наследодателю не отменялось, не отзывалось. В 2016 году наследница получила наследственное имущество- земельный участок, на которое местный акимат выдает Постановление и земельный комитет- государственный акт на земельный участок. Потом выяснятся, что на данный земельный участок было вынесено в 2006 году Постановление и государственный акт другому лицу, который никак не значится в плане-схеме, который ссылается на расписку о приобретении имущества от лица, никак не касающегося данного земельного участка. На судебном процессе представители акимата и земельного кадастра признают, что было нарушение, что по неизвестным причинам выдали другому лицу Постановление и т.д., также признали, что не отзывали Решение, вынесенное наследодателю. Суд основывается на ст. 118 ГК РК как ранее зарегистрированное имущество другого лица и отказывает наследнице в иске. Что дальше делать?! Стоит ли дальше обжаловать Решения суда первой инстанции?


Ответ: Здравствуйте!
Согласно части 1 статьи 455 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, решения, определения и постановления, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам являются юридические факты, имеющие существенное значение для правильного разрешения ранее рассмотренного дела, которые возникли или имели место, однако о них стало известно после вступления судебного акта в законную силу.
В соответствии с требованиями статьи 455 ГПК РК, основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам являются:
1) установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного либо необоснованного решения;
2) установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, уголовное правонарушение сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или уголовное правонарушение судей, совершенные при рассмотрении данного дела;
3) отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного государственного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления.
Вступившее в законную силу решение суда первой инстанции пересматривается по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судом, вынесшим это решение.
Заявление о пересмотре решения, определения или постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам подается сторонами, другими лицами, участвовавшими в деле, или прокурором в суд, вынесший решение, определение или постановление, в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра. Оно рассматривается судами в течении 15 рабочих дней.
Форму и содержание заявления определяет статья 458 ГПК РК.
Заявление подписывается лицом, подающим заявление, или его уполномоченным представителем.
В заявлении о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименования лица, подающего заявление, и других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;
3) наименование суда, принявшего судебный акт, о пересмотре которого по вновь открывшимся или новым обстоятельствам ходатайствует заявитель, дата принятия судебного акта, предмет спора;
4) требование лица, подающего заявление; вновь открывшиеся или новые обстоятельства, предусмотренные статьей 455 настоящего Кодекса и являющиеся, по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, со ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установление этого обстоятельства;
5) перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, и иные сведения.
Лицо, подающее заявление, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, которые у них отсутствуют.
К заявлению должны быть приложены:
1) копии документов, подтверждающих вновь открывшиеся или новые обстоятельства;
2) копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует заявитель;
3) документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и документов, которые у них отсутствуют;
4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Амангельды Темирхан
Вопрос от: Татьяна

Здравствуйте! Есть имущество, у него шесть человек являются дольщиками. Один из них женился, проживают в этой квартире. Вопрос: супруга этого человека по истечении какого срока будет иметь право на половину доли своего супруга? И по какой статье это можно найти? Заранее благодарю!

Ответ: Здравствуйте, Татьяна!
Данное правоотношение регулируется Кодексом «О браке (супружестве) и семье». Согласно п.1 ст.35 данного Кодекса собственностью каждого из супругов является имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (супружество). Так как супруг приобрел данную долю до вступления в брак, то соответственно супруга не может претендовать на половину доли своего супруга. Однако, в ст.36 того же Кодекса указано, что имущество каждого из супругов признается их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака (супружества) за счет общего имущества супругов или имущества другого из супругов либо труда любого из них были произведены вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие). То есть если выясниться, что в период брака доля на данное имущество возросла в цене путем общего имущества либо имущества супруги, то в таком случае супруга имеет право на половину доли своего супруга.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Нұрахан Заирбек
Вопрос от: Дияр

Здравствуйте. У меня такая ситуация. 20 декабря 1990 года мой отчим получил от птицекомбината жилую квартиру с земельным участком. Есть договор, но не зарегистрированный в органах. Через шесть дней т.е. 26 декабря 1990 года, он с моей матерью регистрирует брак. 15.01.1991 году местный Акимат выдает ему акт о закреплении земельного участка, т.е. получается после заключения брака между отчимом и моей мамой. В 1994 году отчим скончался. Моя мама наследство не оформила. В 2014 году умерла моя мама. Я обратился к нотариусу, он мне посоветовал обратиться в суд для того, чтобы я подал сначала заявление о выделении доли моей матери в имуществе, а потом после получения решения, обратился с другим заявлением в суд о продлении срока на принятия наследства после смерти моей матери, и отдельно после смерти отчима. Вопрос: Правильно ли мне дали консультацию? Какая гос.пошлина оплачивается в суд? Мне говорят, что нужно делать оценку. Могу ли я сразу подать заявление на восстановления срока после смерти отчима?


Ответ: Здравствуйте, Дияр!
В силу пункта 1 статьи 33 Кодекса о браке (супружестве) и семье имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной собственностью.
В силу пункта 1 статьи 219 ГК РК общая совместная собственность существует в виде: общей собственности супругов.
В силу статьи 1041 ГК РК смерть участника общей совместной собственности является основанием для определения его доли в собственности и раздела общего имущества либо выдела из него доли умершего участника в порядке, установленном статьей 218 ГК РК. В этом случае наследство открывается на долю умершего участника в общем имуществе, а при невозможности раздела имущества в натуре - в отношении стоимости доли.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1072 ГК РК для приобретения наследства наследник по закону или по завещанию должен его принять. Способ принятия наследства определяется по закону, действовавшему на момент открытия наследства.
В соответствии с Нормативным Постановлением Верховного Суда РК от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» наследство, открывшееся до введения в действие ГК (Особенная часть) (до 1 июля 1999 года) и после введения в действие изменений, внесенных в ГК (Особенная часть), Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года (с 3 февраля 2007 года), должно быть принято наследником путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство, заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо путем фактического его принятия.
Под фактическим принятием наследства понимаются действия наследника, которые свидетельствуют о вступлении его во владение и пользование после смерти наследодателя имуществом последнего, осуществление действий по содержанию и охране его имущества, производство оплаты его долгов и налогов, связанных с наследственным имуществом, либо получение причитавшихся наследодателю выплат, ценностей имущественного характера, которые подлежат включению в наследственную массу.
Указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев с момента открытия наследства.
Таким образом, если были совершены вышеуказанные действия, то считается, что наследство было принято. 
В соответствии со статьей 1072-3 по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст.1072-2 ГК РК - 6 месяцев), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.       
Уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и признания наследника принявшим наследство определяется судом в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела.
В соответствии со статьей 620 Налогового Кодекса РК размер государственной пошлины для физических лиц - 1 процент от суммы иска, а с исковых заявлений о продлении срока принятия наследства - 0,5 МРП.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Шамсутдинова Карина
Вопрос от: Ирина

Помогите мне, не знаю, куда обратиться. Я - мать одиночка, у меня двое деток. Старшему - 7 лет, младшей 1.9 месяцев. Оформляю каждый квартал в центре занятости адресную социальную помощь как мать-одиночка, вот и этот квартал 12 января я оформила это пособие. 15 января около 10 часов утра приехала комиссия, мы с детками еще спали. После стука в окно я стала собираться быстро и когда вышла на улицу, комиссии уже не было, не прошло даже двух минут. Я сразу же позвонила парню, который принимал у меня документы и все рассказала, как было. Он сказал, что перезвонит мне минут через 10. Звонка я так и не дождалась и перезвонила сама. На что он мне сказал, что комиссия приедет после обеда. Комиссии так и не было. Я каждый день звонила им в центр занятости и они каждый день мне говорили: «Ждите, комиссия приедет». 30 января я в очередной раз позвонила им. На что мне сказали, что мне отказано в пособии, так как меня не было дома. Я 31 января поехала к зам. начальника отдела занятости объяснила ему всю ситуацию. Он сказал, что сделают мне возврат и приедет комиссия. Сегодня уже 9 число, в понедельник будет ровно месяц, как они мне каждый день обещают, что завтра- послезавтра скинут мне деньги за два месяца и приедет комиссия. Ни того ни другого нет. Я уже месяц не могу с детьми выйти на улицу, потому что боюсь, если мы выйдем и приедет комиссия, меня в очередной раз лишат пособий. У меня двое деток, я не могу ни в магазин ни в больницу ни погулять с ними выйти. Помогите, пожалуйста, куда мне обратиться, что по их вине страдаю я и мои дети.

Ответ: Здравствуйте, Ирина!
Судя по характеру проблемы, Вам понадобится полноценная юридическая помощь. Разовой юридической консультации в данном случае будет недостаточно.
Советуем Вам обратиться в Юридическую клинику университета КИМЭП, где Вам окажут качественную и развернутую юридическую консультацию, а также помогут в составлении и отправке жалоб на бездействующих лиц.
Для обращения за помощью, Вы можете написать свой запрос на электронную почту legal.clinic@kimep.kz, или позвонить по номеру 8 (727) 237-47-57.
Вопрос от: Галия

Добрый день! Прошу ответить на данный вопрос, есть ли возможность на Законном основании переоформить пособие по уходу за ребенком на мать ребенка, т.к. по состоянию здоровья мать (после операции) не смогла прийти в ЦОН, отправила супруга для получения свидетельства о рождении ребенка, где он был не правильно информирован, и пособие по уходу за ребенком до достижения одного года оформил на себя, но фактически доход у матери больше, чем у отца. Пособие начислено по доходам отцам, хотим переоформить на мать. Обратились ФГСС нам отказали. Правильно ли это?


Ответ: Здравствуйте Галия!
Согласно п.2 п.4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», компетенция уполномоченного органа по контролю в сфере обязательного социального страхования - уполномоченный орган по контролю в сфере обязательного социального страхования:
2) обеспечивает контроль за своевременным и правильным назначением социальных выплат Фондом;
4) рассматривает жалобы участников системы обязательного социального страхования по вопросам назначения, отказа в назначении социальных выплат фондом, а также своевременным и полным перечислением социальных выплат Государственной корпорацией.
Статья 12. Права и обязанности участника системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления, и получателя
1. Участник системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления, и получатель имеют право:
1) подавать заявление в Государственную корпорацию о назначении социальной выплаты на случай утраты трудоспособности (если лицу установлена степень утраты общей трудоспособности на момент обращения), на случай потери кормильца, на случай потери работы (если лицо зарегистрировано в качестве безработного), на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года;
2) получать социальные выплаты из Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Законом, вне зависимости от получения государственных социальных пособий;
ЦОН принимает документы необходимые для оформления пособия и передает в уполномоченные органы Государственный Фонд социального страховании, который в свою очередь принимает решения. Таким образом, выплата пособия производится по общему правилу, по месту работы и размер пособия зависит от среднего заработка для получения пособия. По общему правилу, пособие должна получать мать. 
В случаях, когда она не может осуществлять уход за ребенком (не позволяет здоровье, не проживает с ребенком и т.п.) пособие выплачивается отцу или другому члену семьи. 
Так, Законом допускается замена основного получателя пособия другим лицом, фактически осуществляющим уход за ребенком (отцом, усыновителем, бабушкой, дедушкой, другим родственником или опекуном). 
Однако это лицо также должно подлежать государственному обязательному страхованию в период своей работы на момент предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им года. Здесь происходит делегирование права на получение пособия матерью ребенка, отказавшейся от использования данного отпуска, другому лицу. 
Ни в каких иных случаях такое делегирование не допускается. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Названное пособие выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста одного года. 
Так как в соответствии с Законом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании нет соответствующего запрета на переоформление пособия и вы как мать являетесь первоочередным получателем соответствующего пособия, в этой связи вы можете обратиться в ГФСС за переоформлением пособия. 
Если Вам откажут, потребуйте отказ в письменной форме, после чего вы можете оспорить их действия в законном порядке.
Если вам откажут в получении пособия, вы можете обжаловать решение ГФСС в суде. Также можете обратиться в органы прокуратуры.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Каримов Асан
Вопрос от: Николай

После смерти отца я обратился с заявлением к нотариусу. Через 6 месяцев нотариус пригласил меня и вторую жену моего отца для проведения раздела имущества, оставшегося после смерти отца. В последнем браке он прожил более 10 лет и оставил свою квартиру по завещанию супруге. Остальное имущество - машину, автомобильный гараж и дом на берегу водохранилища он не завещал. У нотариуса мы не смогли договориться о разделе данного имущества с супругой отца, в результате чего она отказалась предоставить нотариусу право устанавливающие документы на имущество, в результате чего нотариус выдал мне постановление об отказе в совершении нотариальных действий в связи с тем, что стороны не пришли к соглашению. Подскажите, пожалуйста, какие действия мне необходимо совершить, чтобы произвести раздел имущества? Если обращаться в суд, то так подтвердить наличие данного имущества, т.к. у меня нет никаких документов на руках. Мне посоветовали сделать запрос через адвоката в ЦОН. Необходимо ли делать два запроса на имя отца и его супруги, или это делается в одном запросе? Кроме того я не могу произвести оценку данного имущества для оплаты гос. пошлины в суд, т.к. у меня нет доступа к данному имуществу. Как мне быть с оплатой госпошлины в этом случае?


Ответ: Здравствуйте, Николай!
Согласно п.1 ст.1049 Гражданского Кодекса РК, часть имущества, оставшаяся незавещанной, распределяется между наследниками по закону. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство, по месту открытия наследства по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. В соответствии с п.130 Правил совершения нотариальных действий, состав наследственного имущества проверяется на основании предъявляемых наследниками правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, а также ценных бумаг, сберегательных книжек и иных документов. Исходя из того, что супруга Вашего отца отказалась предоставить нотариусу правоустанавливающие документы на имущество, справки о наличии имущества может запросить нотариус по заявлению любого наследника.
В случае отсутствия соглашения наследников о разделе наследственного имущества спор разрешается судом. 
Согласно положениям Нормативного постановления Верховного Суда Республики, Казахстан от 29 июня 2009 года № 5, разрешая споры о разделе наследственного имущества, на которое не выдано свидетельство о праве на наследство, суд должен установить его состав и действительную (рыночную) стоимость на время рассмотрения дела, установить круг наследников. При этом следует иметь ввиду, что в состав имущества, подлежащего разделу, согласно статье 1040 ГК входит принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью. 

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Халикова Азиза
Вопрос от: Евгений

Здравствуйте. Мы с супругой не живем вместе 1 год. Брак не расторгнут. Она подала на алименты, я их плачу. При подаче в суд на алименты указала, что не проживает со мной год. В период проживания я взял ипотеку сроком на 7 лет, платить еще 4 года, плачу один и живу в квартире. Вопрос: будет ли моя супруга иметь половину квартиры после выплаты мной всей суммы ипотеки?


Ответ: Здравствуйте, Евгений! 
В соответствии с п.1 ст.303 Гражданского Кодекса РК, ипотека - вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании залогодателя или третьего лица. Это не означает, что право собственности на закладываемую квартиру возникнет после погашения задолженности. Юридически, право собственности на имущество возникло еще тогда, когда вы оформили в ипотеку квартиру.
Данная квартира является вашей общей совместной собственностью. Согласно п.2 ст.33 Кодекса «О браке и семье», общим имуществом супругов являются приобретенные за счет суммы общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные организации или в иные организации, и любое другое нажитое супругами в период брака (супружества) имущество независимо от того, на чье имя в семье оно приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства.      
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака (супружества) осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
По общему правилу, при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли каждого из супругов признаются равными. Однако в случае, если Вы не согласны с подобным определением долей, Вы можете оспорить это в суде, так как доли могут быть перераспределены судом в том числе на основании того, что один из собственников несёт больше расходов из личных средств на содержание имущества и вносит неотделимые улучшения в него. 
 Согласно п.3 ст.37 Кодекса «О браке и семье», в случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в порядке медиации или в судебном порядке. Стоит также учитывать, что при разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов с учетом интересов несовершеннолетнего ребенка определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Халикова Азиза
Вопрос от: Ирина

Путем медиации мы с супругом пришли к примирению. Как нам забрать свидетельство о браке, которое сдавалось при подаче заявления на развод?


Ответ: Здравствуйте, Ирина!
Вам необходимо обратиться в суд с заявлением о возврате оригинала свидетельства о регистрации брака, сданного в рамках судебного разбирательства. В заявлении должен быть указан суд, в который подается заявление, фамилия, имя, отчество заявителя, непосредственно просьба о возврате свидетельства (укажите, что просите о возврате вследствие примирения сторон), дата написания заявления, подпись заявителя. Данное заявление необходимо будет подать в канцелярию суда. 

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Нұрахан Заирбек
Вопрос от: Вероника

Здравствуйте. Я Вам расскажу мою ситуацию... Я подала на бывшего на алименты. Он сказал: делай ДНК, докажи, что это ребенок мой. В августе 2017г. я делала ДНК, в сентябре 2017г. был суд. На суде зачитали результат судебного ДНК. И судья сказала, что бывший отдаст мне потраченную сумму за ДНК после того, как решение суда вступит в законную силу. В начале октября дали мне ЧСИ по ДНК. Я принесла ему документы (решение суда, исполнительный лист, 20-значное число, удостоверение личности, я написала еще заявление о наложении ареста на имущества) ... Где-то через неделю я позвонила ЧСИ и спросила, как идет мое дело по поводу ДНК от бывшего. Он говорит: я сначала отправлю запрос во все банки, они наложит арест на счета. Я ждала пару недель, потом снова позвонила ЧСИ. Он говорит, что  не все банки ответили, надо еще подождать примерно месяц. Я говорю: Вы наложите арест на то, что находится в квартире, которую он сдает. Еще ЧСИ попросил дать ему все данные о бывшем. Я дала ему все данные, которые я знала (номера телефонов, где он работает, где он живет)... Он сказал позвонить ему через пару дней, он узнает все по моим данным, которые я ему дала. Через три дня звоню, он не берет трубку. Пишу смс, он мне пишет, что вечером перезвонит. Но звонка я вечером не дождалась и на следующий день тоже. Я решила позвонить сама ЧСИ, но он в наглую скидывает телефон, я с другого номера звоню, то же самое - идет игнор в мою сторону. Я написала смс. ЧСИ ничего не ответил. Я несколько дней пыталась дозвониться до ЧСИ, но он не брал телефон и скидывал. Потом я пошла другим путем: я начала писать смс ( почему Вы трубку не берете, игнорируете меня, как там продвигается что-то по поводу ДНК... и т.д... Все смс у меня были связаны по поводу ДНК)... Но ни на одну смс ЧСИ мне не ответил. Я не стала удалять смс. Думаю, пригодятся как доказательства дальше... Я написала заявление на ЧСИ в Департамент юстиции г. Астана. пока ДЮ разбирал мое заявление. Бывший подал заявление в суд об освобождении задолженности по алиментам. И в суд он предоставлял документы о своей болезни, что у него еще долгов хватает, и самое главное он предоставил в суд расписание платежей по кредиту наличными, что он взял кредит на 500 000 тг. в конце декабря 2017г. Ему отказали в этом суде.... Пришел ответ с ДЮ, но сильно не разбирались по поводу ЧСИ. Я не стала обжаловать их решение в Министерство юстиции г. Астана. А сразу написала исковое заявление в суд, потому что у меня был документ с банка о 500 000 тг. В своем заявление я приложила все свои доказательства о бездействии ЧСИ (свои СМС, которые я писала ЧСИ, все данные которые я отправляла ЧСИ на счет бывшего, документ с банка на сумму 500000 тг. что бывший берет кредит в банке, а ЧСИ ничего не делает, чтоб бывший уплатил мне потраченную сумму на судебное ДНК). Это же считается бездействием ЧСИ. Я ему предоставляла все документы, а ЧСИ бездействовал... По этому я могу же подать его на моральный ущерб, что он бездействовал, и по какой статье можно его подать подскажите пожалуйста мне, и заявление на моральный ущерб в этот суд надо предоставлять на который я подала ЧСИ или на другой... ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА У МЕНЯ ЕСТЬ ПО БЕЗДЕЙСТВИЮ ЧСИ, ТОЛЬКО НЕ МОГУ НАЙТИ ОБРАЗЕЦ, КАК ПОДАТЬ ЧСИ НА МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, И СТАТЬЮ ПО КАКОЙ МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ ЧСИ. Заранее благодарю Вас!!

Ответ: Здравствуйте, Вероника! 
В соответствии со ст.127 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» решения и действия (бездействие) судебного исполнителя можно обжаловать в административном порядке, т.е. в порядке подчиненности, или в судебном порядке. Предварительное обращение в вышестоящие органы и к вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности не препятствует подаче жалобы в суд.
Дополнительно можно обратиться с жалобой в прокуратуру, которая осуществляет надзор за исполнением законов судебными исполнителями.
Прежде чем обжаловать действие (бездействия) судебного исполнителя необходимо выяснить, действительно ли прошли сроки, установленные законом для совершения тех или иных действий. Жалобу лучше подавать в письменном виде с указанием всех имеющих значение обстоятельств и ссылкой на положение закона, из которого следует, что судебный исполнитель нарушил закон, а также с указанием должности, фамилии, инициалов должностного лица территориальный орган судебных исполнителей, постановления, действия (бездействия), отказ в совершении которых обжалуются.
Порядок подробного обжалования действий (бездействия) судебного исполнителя указан в ст.250 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.
При обжаловании действия  (бездействия) государственного судебного исполнительного исполнителя жалоба подается в суд по месту обслуживаемого судебным исполнителем территориального участка (совершения им исполнительных действий). При обжаловании действия (бездействия) частного судебного исполнителя жалоба подается по месту регистрации частного судебного исполнителя (место нахождения его конторы).
В соответствии с п.1 ст.951 ГК РК, моральный вред – это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения - его близкими родственниками, супругом (супругой). Моральный вред регулируется ст.951-952 ГК РК, а также Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда». Вы вправе подать иск на возмещение морального вреда.
Однако стоит заметить, что на практике процесс доказывания в подобных делах достаточно затруднителен. 

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Абдрахманов Дамир
Вопрос от: Ирина

Здравствуйте. Начну с того, что в 2006 году моя бывшая свекровь делала приватизацию. В нее вошли трое человек: она и два сына. Старший сын - мой бывший гражданский муж, от него двое детей, дети на его фамилии. После приватизации она подала в суд на раздел квартиры со старшим сыном. Суд присудил ему 13.5 квадратов плюс часть участка. Оформлять на себя он не спешил. В прошлом году мой бывший муж умер. Мать умолчала о разделе квартиры и наследство открыла на долю, то есть где-то на 10 кв. метров. Эту долю поделили на 3 (на нее и двух детей). Вопрос: Смогут ли дети продать свои доли и какая стоимость приблизительно может быть? Детям отошли 7 кв.метров и что-то там от участка. Спасибо.


Ответ: Здравствуйте, Ирина!
В соответствии со статьей 212 ГК РК распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.
Каждый участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, заложить свою долю, либо распорядиться ею иным образом с соблюдением условия преимущественного права покупки.
В соответствии со статьей 216 ГК РК при продаже доли в праве долевой собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего имущества в течение десяти дней со дня получения извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.
Т.е. дети смогут продать доли в имуществе, но с соблюдением выше указанных условий. 
Что касается стоимости доли в праве собственности, то в случае продажи всей  квартиры стоимость доли будет составлять часть суммы равную размеру доли от всей вырученной стоимости квартиры. Также для установления рыночной цены можно  сделать предпродажную оценку имущества у независимых оценщиков.

Клиницист юридической клиники имени Ю.Г. Басина Высшей школы права «Әдiлет» при Каспийском университете Шамсутдинова Карина